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商標(biāo)侵權(quán)案件答辯狀范文
商標(biāo)是公司或企業(yè)的重要財(cái)產(chǎn),是區(qū)別與其他商品的重要標(biāo)志,是用戶辨認(rèn)的最重要方式之一,商標(biāo)的取得必須經(jīng)過規(guī)定程序才能取得,這樣其他公司不能侵犯該公司已登記的商標(biāo)。以下是關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)案件答辯狀范文。
貴院受理的原告山東微山湖實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司訴被告李xx商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛一案,現(xiàn)被告根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表以下答辯意見:
1、被告使用“微山湖人家”五個(gè)字作為字號(hào)與原告的“微山湖”三字商標(biāo)具有顯著區(qū)別,不存在沖突,不構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)“微山湖”的商標(biāo)侵權(quán)。
首先,被告使用的字號(hào)的名稱為“微山湖人家”,是在濟(jì)南市工商行政管理局槐蔭分局合法登記的字號(hào),受到法律的保護(hù)。
這個(gè)字號(hào)不能單獨(dú)的、割裂的來看,原告不應(yīng)該把這五個(gè)字分成兩部分來主張被告侵犯了其商標(biāo)權(quán),“微山湖人家”的名稱是一個(gè)整體,不應(yīng)該被斷章取義,而且被告使用的字體字形均與原告的注冊(cè)商標(biāo)不同,且前后字體字形前后一致,大小相同,并未突出“微”、“微山湖”、“微山島”等文字。
另外,雖然“微山湖”注冊(cè)商標(biāo)在讀音、含義上均有相似之處,但要判斷被告名稱是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),主要還應(yīng)看名稱的使用是否容易造成消費(fèi)者的誤認(rèn)、混淆。
誤認(rèn)是指相關(guān)公眾對(duì)企業(yè)名稱所有人與商標(biāo)權(quán)人之間存在在某種特定聯(lián)系的誤解。
要判斷是否造成誤認(rèn),應(yīng)當(dāng)以一般消費(fèi)者的注意力為準(zhǔn),并結(jié)合注冊(cè)商標(biāo)自身的顯著性與該商標(biāo)在相關(guān)公眾中的知名度進(jìn)行判斷。
“微山湖”為山東省濟(jì)寧市微山縣境內(nèi)的一個(gè)湖泊名稱,為相關(guān)公眾所知悉,該注冊(cè)商標(biāo)自身的顯著性較弱,缺乏獨(dú)創(chuàng)性,造成誤認(rèn)混淆的可能性極小,僅僅憑借“微山湖”三個(gè)字起不到任何區(qū)別指定服務(wù)的作用,必須借助特定的字形,顏色等才可能起到一定的區(qū)別作用,可見,商標(biāo)本身的顯著性非常弱,只是使用“微山湖”三個(gè)字,而沒有與原告的注冊(cè)商標(biāo)在字形、顏色上有相似之處,
對(duì)相關(guān)公眾不會(huì)構(gòu)成任何誤導(dǎo),而且,被告的字號(hào)五個(gè)漢字組成的“微山湖人家”,一般消費(fèi)者在見到“微山湖人家”時(shí),根本不會(huì)將其與“微山湖”注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)人聯(lián)系起來,除非該商標(biāo)在實(shí)際使用時(shí)已經(jīng)成為馳名商標(biāo)而獲得了“第二含義”,而原告的“微山湖”商標(biāo)僅僅是個(gè)普通商標(biāo),因此被告不構(gòu)成對(duì)原告的侵權(quán)。
其次,被告的飯店銷售的飯菜主要以龍蝦、炒雞為主,也沒有與原告的菜品有相似的地方,另外,被告的飯店只是一個(gè)小飯店,從規(guī)模上講,營業(yè)面積只有70平方米左右,從裝修風(fēng)格上,也沒有一點(diǎn)與原告雷同的地方。
以上的種種不同,也可以看出被告沒有侵犯原告的商標(biāo)權(quán),雙方經(jīng)營銷售的產(chǎn)品根本沒有沖突。
再次,被告的籍貫本身就是濟(jì)寧市微山縣,有著非常合理、充足的理由使用“微山湖”這三個(gè)字,使用這個(gè)三個(gè)字的原因是了突出其菜品、種類的地域特色,含義是為了體現(xiàn)家鄉(xiāng)的特色菜,并沒有侵犯原告的商標(biāo)權(quán)。
最后,如果原告的訴求成立,那么任何一個(gè)經(jīng)營者的字號(hào)中都將不能出現(xiàn)“微山湖”三個(gè)字,這至少是馳名商標(biāo)才“有可能”達(dá)到的受保護(hù)程度,當(dāng)然,并非只要是馳名商標(biāo)就一定能達(dá)到這種受保護(hù)程度,作為一個(gè)普通商標(biāo)根本不可能受到此種程度的保護(hù)。
2、侵權(quán)責(zé)任是一種過錯(cuò)責(zé)任,本案被告使用“微山湖人家”字號(hào)的行為,即不存在故意,也不存在過失,也就是沒有過錯(cuò),因此,商標(biāo)侵權(quán)行為不成立,也就不存在承擔(dān)賠償責(zé)任。
具體到本案中,被告并不知道“微山湖”是注冊(cè)商標(biāo),而且,“微山湖”商標(biāo)也不是馳名商標(biāo),因此,被告也不存在“應(yīng)當(dāng)”知道微山湖是注冊(cè)商標(biāo)的情形,因此,在被告不知道也不應(yīng)當(dāng)知道“微山湖”是注冊(cè)商標(biāo)的情況下,即使自己的字號(hào)中存在“微山湖”三字也不構(gòu)成侵權(quán)。
同時(shí),原告使用“微山湖人家”作為商號(hào)有其合理的原因,不存在惡意侵權(quán),具體理由如下:
首先,根據(jù)民事訴訟法證據(jù)規(guī)則誰主張、誰舉證的原則,原告有義務(wù)舉證證明被告使用“微山湖人家”作為商號(hào)是明知侵權(quán)而為之。
其次,被告的餐館所在的位置為濟(jì)南市xx區(qū)xx路,該地點(diǎn)距離市區(qū)比較遠(yuǎn),而原告所擁有的飯店的總店以及幾個(gè)分店分別位于山大路、和平路、明湖路等地點(diǎn),由此可見,其與被告店鋪的位置相隔很遠(yuǎn),加之被告李xx本人是濟(jì)寧市微山縣人士,因此被告在原告起訴之前完全不知道原告“山東微山湖實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”以及其所有的“微山湖魚館”的存在,畢竟原告“微山湖魚館”的名氣還沒有達(dá)到人盡皆知的程度。
再次,剛才已經(jīng)闡述過,被告經(jīng)營的“微山湖人家”面積只有70平米左右,被告經(jīng)營的各家酒店面積均在1000平米以上,從規(guī)模上講,雙方根本不是一個(gè)檔次的飯店,無論是在消費(fèi)群體的定位、菜品的價(jià)格、種類都沒有可比性,自然被告的餐館也不會(huì)對(duì)原告產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響而造成原告的收入減少。
另外,在裝修風(fēng)格上也沒有仿照原告的裝修,也根本無法仿照原告的裝修,從該點(diǎn)也可以明確的看出,原告在經(jīng)營的過程中不存在過錯(cuò)。
3、原告故意將商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭并列提出,意圖擾亂審判人員的思路,達(dá)到其非法目的。
從原告起訴狀的來看,起訴狀的全部內(nèi)容都是針對(duì)商標(biāo)提出,與不正當(dāng)競爭沒有任何聯(lián)系;從原告提交的證據(jù)來看,也與不正當(dāng)競爭沒有任何聯(lián)系,因此原告的訴求混亂,請(qǐng)?jiān)媸紫裙潭ㄒ幌伦约旱脑V訟請(qǐng)求。
4、原告請(qǐng)求賠償損失5萬元,沒有法律依據(jù)。
首先被告不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,其次,即使承擔(dān)賠償責(zé)任,按照我國法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以被告的盈利數(shù)額或者原告的營業(yè)損失為依據(jù)確定數(shù)額。
被告的餐館核準(zhǔn)日期為20xx年8月30日,自成立至今僅有3個(gè)多月的時(shí)間,在這么短的時(shí)間里,被告的餐館還沒有盈利,一直處于虧損的狀態(tài),并沒有對(duì)原告產(chǎn)生實(shí)際的影響。
另外,如果原告認(rèn)為應(yīng)該按照其因被告侵權(quán)所造成的損失為依據(jù)主張5萬元的賠償數(shù)額,應(yīng)當(dāng)向法庭提交相關(guān)的證據(jù)證明其損失,否則,原告的主張不能被支持。
5、原告的真正目的很明顯是為了非法炒作,而且,明顯帶有仰仗其所謂雄厚勢(shì)力欺壓個(gè)體工商經(jīng)營者,與國家當(dāng)前鼓勵(lì)勞動(dòng)者自行創(chuàng)業(yè)的精神相悖。
6、如果被告的字號(hào)真侵犯了原告的商標(biāo)權(quán),那么,為何原告不直接去申請(qǐng)工商行政管理局將被告的字號(hào)撤銷,卻故意搞出一個(gè)“商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭”的一個(gè)原告自己都不知所云的訴求。
綜上五條所述,被告認(rèn)為,原告的主張沒有事實(shí)和法律依據(jù),望法院查明事實(shí)后,駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
答辯人:
代理人:山東某某律師事務(wù)所
韓某律師
20xx年12月10
商標(biāo)侵權(quán)案件答辯狀范文【2】
答辯人:劉**,男,漢族,40歲,現(xiàn)住:*********。
答辯人因與上海紅雙喜股份有限公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案,提出如下答辯意見:
一、答辯人并無侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的故意,原告訴稱的假冒商品是答辯人從正規(guī)渠道進(jìn)貨的商品。
原告訴稱在20xx年2月29日在答辯人經(jīng)營的文具店購買以16元的價(jià)格購買了標(biāo)有“紅雙喜”、“DHS”標(biāo)識(shí)的208羽毛球拍一副,并現(xiàn)場(chǎng)取得收據(jù)一張,后經(jīng)原告技術(shù)人員鑒別后發(fā)現(xiàn)答辯人所銷售的羽毛球拍為假冒原告注冊(cè)商標(biāo)的商品。
此商品確屬答辯人文具店所銷售,但此商品是答辯人從正規(guī)的供貨商處取得,因間隔時(shí)間過于久遠(yuǎn)進(jìn)貨憑證已經(jīng)找不到,但是商品確屬答辯人從市場(chǎng)的供貨商處取得。
在進(jìn)貨時(shí)答辯人確實(shí)不知道此商品為假冒商品,只是以為商家促銷故價(jià)格低廉,主觀上沒有侵犯原告商標(biāo)專用權(quán)的故意。
二、答辯人早已停止侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。
答辯人一共購進(jìn)了 副球拍,已經(jīng)于 年 月 日(有銷售臺(tái)賬為證)全部銷售完畢,并沒有再進(jìn)此類商品,故答辯人已經(jīng)于 年 月 日停止了侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。
三、原告要求答辯人賠償?shù)慕?jīng)濟(jì)損失并沒有按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,計(jì)算數(shù)額錯(cuò)誤。
原告訴稱經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3萬元,這是明顯不符合法律規(guī)定的,根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十六條和《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十三條、第十四條、第十五條、第十六條的規(guī)定,被侵權(quán)人的損失可以根據(jù)權(quán)利人因侵權(quán)所造成商品銷售減少量或者侵權(quán)商品銷售量與該注冊(cè)商標(biāo)商品的單位利潤乘積計(jì)算,答辯人一共進(jìn)了十五副球拍,同類型球拍售價(jià)是五十元左右,按照上述法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,原告的損失一共是不到一千元,但是原告訴稱損失竟然有3萬元,跟法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)差了30多倍,數(shù)額實(shí)屬錯(cuò)誤。
四、原告訴稱因制止侵權(quán)行為而支付的合理費(fèi)用明顯偏高。
原告訴稱因制止侵權(quán)行為而支出的合理費(fèi)用由5016元,但是根據(jù)長沙公證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,辦理證人、證言及書證保全,每件收費(fèi)200元;抽(開)簽、評(píng)獎(jiǎng)及相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)公證,非營利性的每件800元,營利性的每件1800元。
原告聘請(qǐng)的是長沙的公證機(jī)關(guān),收費(fèi)應(yīng)按照長沙公證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,但是原告訴求的因制止侵權(quán)行為而支出的合理費(fèi)用明顯偏高,不符合實(shí)際情況。
五、答辯人的行為并沒有達(dá)到需要登報(bào)消除影響的程度,要求答辯人承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用也不合理。
如前所述,答辯人并沒有侵犯原告商標(biāo)專用權(quán)的故意,而且答辯人只進(jìn)了十五副球拍,雖然涉嫌侵犯原告的商標(biāo)專用權(quán),但是造成的影響確實(shí)沒有達(dá)到需要登報(bào)消除的程度,故原告要求答辯人登報(bào)消除影響的訴求顯然不合理。
原告要求答辯人承擔(dān)本案所有的訴訟費(fèi)用,但是由于原告并沒有實(shí)事求是的計(jì)算損失,故答辯人只需承擔(dān)法院最后判決賠償?shù)膿p失部分相應(yīng)的訴訟費(fèi),其余部分則需由原告自行承擔(dān)。
綜上,為維護(hù)答辯人的合法權(quán)益,請(qǐng)合議庭慎重考慮,根據(jù)真實(shí)情況作出公正判決。
答辯人:
20xx年7月11日
商標(biāo)侵權(quán)案件答辯狀范文【3】
答辯人:。
被答辯人:
因被答辯人訴答辯人商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案【案號(hào)(20xx)東一法民五初字第XX號(hào)】,現(xiàn)就被答辯人提出的訴訟請(qǐng)求作如下答辯,請(qǐng)法院予以采納。
答辯人不同意被答辯人的所有訴訟請(qǐng)求,被答辯人的訴訟請(qǐng)求沒有任何依據(jù),請(qǐng)法院依法駁回被答辯人的所有訴訟請(qǐng)求。
一、答辯人所被訴請(qǐng)的涉案產(chǎn)品銷售有合法來源,答辯人沒有侵權(quán)故意,無需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
答辯人被起訴的涉案產(chǎn)品有合法來源,答辯人是通過正規(guī)合法的途徑從、、、、、購進(jìn)。
根據(jù)商標(biāo)法第五十六條規(guī)定 “……銷售不知道是侵犯注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)的商品,能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的,不承擔(dān)賠償責(zé)任。
”因此可知,答辯人沒有侵犯被答辯人蘇泊爾商標(biāo)專用權(quán)的故意,無需承擔(dān)任何侵權(quán)責(zé)任。
至于被答辯人提交的證據(jù),其并不能當(dāng)然作為認(rèn)定答辯人商標(biāo)侵權(quán)故意的依據(jù)。
民事商標(biāo)侵權(quán)則需要有當(dāng)事人的主觀故意為前提。
因答辯人的涉案手機(jī)有合法來源,答辯人沒有商標(biāo)侵權(quán)故意,因此無需承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。
二、被答辯人訴請(qǐng)答辯人賠償人民幣30000元損失沒有任何依據(jù),依法不應(yīng)得到法院的支持。
一方面,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定:“ 當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)……有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。
沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張的,由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。”
第七十六條規(guī)定“ 當(dāng)事人對(duì)自己的主張,只有本人陳述而不能提出其他相關(guān)證據(jù)的,其主張不予支持。”被答辯人開口即要求答辯人賠償50000元侵權(quán)損失費(fèi)用,但并未提供任何依據(jù)說明其損失賠償額是如何計(jì)算而來,因此,其應(yīng)當(dāng)對(duì)自己的主張承擔(dān)舉證不能的不利后果,50000元的損失賠償費(fèi)用因沒有任何依據(jù)而不應(yīng)得到法院的支持。
另一方面,根據(jù)《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定,被答辯人不能證明其自稱的因答辯人商標(biāo)侵權(quán)所遭受到的損失,那么,商標(biāo)侵權(quán)賠償數(shù)額就應(yīng)帶按照被答辯人所認(rèn)為的因答辯人侵權(quán)所得利益進(jìn)行賠償。
即使答辯人真若構(gòu)成被答辯人認(rèn)為的銷售侵犯其商標(biāo)專用權(quán)的手機(jī),答辯人的侵權(quán)所得利益只有300元,根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定,答辯人的侵權(quán)賠償數(shù)額也只有300元。
但被答辯人卻信口開河,沒有任何根據(jù)的漫天要價(jià)30000元的侵權(quán)賠償額完全是借訴訟之手段謀取暴利之目的。
所以,請(qǐng)求法院依法駁回被答辯人的無理要求。
綜上所述,被答辯人的訴訟請(qǐng)求也是沒有任何依據(jù)。
答辯人只是一個(gè)小個(gè)體工商戶,現(xiàn)在生意已非常慘淡,幾乎面臨關(guān)閉狀態(tài),整個(gè)店鋪價(jià)值甚至也不過區(qū)區(qū)幾萬元,根本就再經(jīng)不起任何輕微的經(jīng)濟(jì)沖擊。
所以,請(qǐng)求法院綜合考慮上述事實(shí)以及構(gòu)建社會(huì)和諧大局的基礎(chǔ)上,依法駁回被答辯人的所有訴訟請(qǐng)求。
此致
東莞市某某人民法院
答辯人:
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